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商標注冊無效的效力

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對商標注冊無效申請的裁定、判決有兩種:一是裁定無效申請成立,在后注冊無效;二是裁定無效申請不成立,駁回申請,維持在后注冊。第二種情況又可分為,據以提出無效申請的在先權利不成立;據以提出無效申請的在先權利本身成立,但因為超過了法律規定的提出無效申請的期限而被駁回。第一種情況的法律后果商標法有明確的規定,當然學者有不同意見,可以討論。第二種情況中據以提出無效申請的在先權利不成立,駁回無效申請即可,沒有復雜的法律問題需要討論。而據以提出無效申請的在先權利本身沒有問題,只是因為其撤銷權因五年期限屆滿而消滅被駁回的,問題就比較復雜。這里面又可分為兩種情況,一種在先權利是注冊商標專用權,另一種在先權利是其他合法權利如姓名權、著作權、外觀設計專利權等。所以,無效裁決的效力需要分別不同情況加以討論。

1.無效申請成立,在后商標注冊無效

根據我國2013年《商標法》第47條規定,商標注冊被宣告無效后,該注冊商標專用權視為自始即不存在。宣告注冊商標無效的決定或者裁定,對宣告無效前法院做出并已執行的商標侵權案件的判決、裁定、調解書和工商行政管理部門做出并已執行的商標侵權案件的處理決定以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有追溯力。因商標注冊人的惡意給他人造成的損失,應當予以賠償。依照前款規定不返還商標侵權賠償金、商標轉讓費、商標使用費,明顯違反公平原則的,應當全部或者部分返還。有學者對此提出批評,認為這樣的規定雖然考慮了市場交易秩序、公平原則等因素,但是卻忽略了民法中最基本的三種制度,即不當得利制度、侵權行為制度、合同制度的基本原理。如果以民法作為基礎,處理專利無效的后果就簡單得多。即在有合同約定的情況下,應當尊重合同自由原則,按照合同約定處理即可。原專利權人在沒有合同約定情況下或者因為侵權訴訟或行政機關的處理決定而獲取的利益,則應當作為不當得利返還給被許可人或者受讓人、行為人。此外,如果因為原專利權人行使停止侵權行為的請求權而給相對人造成損失的,則專利無效后,原專利權人應當負擔損害賠償責任。。該批評雖然是針對專利無效的規定的,但是,同樣可以適用于商標法關于商標注冊無效的規定。

查外國立法,德國的規定與我國的規定類似。德國商標法第52條是專門規定“由于撤銷或無效的注銷的效力”的。該條第(2)款規定:“當商標的注冊由于任何程度的無效而被注銷時,該注冊的效力應被認為在此程度上自始無效。”該條第(3)款規定:“根據與部分由于商標所有人的故意或過失導致的損害賠償有關的規定,或根據與不當得利有關的規定,對商標注冊的注銷不應當影響:1.侵權訴訟中的一項裁決,已獲得了終局裁決的效力,并且已先于注銷請求裁決執行;2.任何合同在關于注銷的裁決做出之前達成,并在該裁決之前已經履行,然而,某種程度上由具體情況決定的并依據相關合同支付的價款,可以依據公平原則要求償還。”但是多數國家的商標法僅明確商標注冊被宣告無效后,商標權視為自始即不存在,而不對應當如何處理相關問題作具體規定。如日本商標法第46條之二規定:“商標注冊的無效復審裁決確定時,商標權視為自始即不存在。”此外,對商標注冊無效的法律后果再無其他規定。在這些國家,商標注冊被宣告無效后,相關問題依照民法原理,特別是不當得利制度、合同制度和侵權責任制度的相關規定來處理。

我們認為,兩種立法各有所長。我國的規定充分考慮了交易安全和效率的需要,且能兼顧公平,最主要的是便于執法人員操作,也不違反民法原理。在執法人員綜合運用法律的能力較低的情況下,這是一種符合我國實際的立法選擇。隨著我國法官整體水平的大幅度提高,以后修法時,可借鑒其他國家的立法模式,商標法只規定商標注冊被宣告無效后,該商標注冊視為自始即不存在即可,不再具體規定商標注冊無效的各種法律后果,而由法官根據民法原理和相關制度,處理注冊無效后的各種法律問題。這樣可使法律更具有靈活性,更能夠適應各種復雜情況的需要。

2.無效申請不成立,在后商標注冊效力確定

這里分為兩種情況。

第一種情況是,在先商標注冊人沒有在五年期限內提出無效申請,致其撤銷權消滅,在后商標注冊的效力得以確定。那么,在后注冊商標的權利人是否可以禁止在先注冊商標的使用和商標權的行使?進一步說,這時相同或者近似的在先注冊商標和在后注冊商標是什么關系?應當如何協調二者之間的關系,以防止消費者混淆,并維持良好的商標使用秩序?這是一個值得認真研究的問題。

首先,依照民法原理并參照他國立法例,在先商標權人的撤銷權消滅后,在后注冊商標的效力得以確定,可以在注冊核定的商品和服務上繼續使用自己的注冊商標,行使自己的商標權,在先權利人不得干涉。但是,在后注冊商標也不能反對在先注冊商標的使用和其商標權的行使。.因為在先注冊商標的商標權并沒有消滅,仍然有效存在,只是不能對抗該在后注冊商標而已。

其次,五年期限屆滿后,在先商標權人也不能再對在后注冊商標提起侵權訴訟。不能禁止在后注冊人在注冊指定的商標或服務上使用注冊核準的商標。如果允許在先商標注冊人在撤銷權消滅后可以對在后注冊商標提起侵權訴訟,那么,商標法關于撤銷權五年期限的規定就毫無意義。從理論上說,在先商標權人的撤銷權消滅后,在后商標注冊的效力得以確定,此時,在后商標注冊人在注冊核準的范圍內使用自己的注冊商標,是合法行使商標權的行為,合法行使權利的行為不構成侵權行為。法國知識產權法就明確規定,在后注冊商標的使用已被容忍五年的,除非該商標申請注冊時具有惡意,對其不得提起侵權訴訟。

最后,在兩個注冊商標都有效的情況下,應當如何協調兩個相同或者近似的注冊商標之間的關系呢?我們認為,在確定兩個注冊商標都有效的前提下,可以首先要求注冊人協商解決如何防止混淆的問題。如果當事人協商不成,則可參照我國2013年《商標法》第59條第3款,要求在后商標注冊人附加適當的區別標識,防止消費者混淆。

第二種情況是,除商標注冊人之外的其他在先權利人因為沒有在法律規定的五年期限內提出無效申請,其撤銷權消滅。此時,商標注冊效力確定,商標權人可以繼續使用其注冊商標,行使其商標權。但是,應當如何處理該商標權與在先權利的關系呢?或者說,在先權利人在撤銷權消滅后,是否能夠以注冊商標侵犯自己的在先權利為由提起侵權訴訟呢?1996年劉繼鹵的繼承人裴某、劉某訴山東景陽崗酒廠侵犯著作權一案就涉及這個問題。如前所述,當在先權利人的撤銷權消滅后,商標注冊的效力得以確定,商標權人在注冊核準的范圍內使用自己的商標,是合法行使商標權的行為,合法行使權利的行為不構成侵權行為。如果允許在先權利人在撤銷權消滅后追究商標注冊人的侵權責任,商標法撤銷權五年期限的規定就毫無意義。所以,我們認為,在先權利人在撤銷權消滅后再對商標權人提起侵權訴訟,法院不應支持。否則,就與法律規定在先權利人行使撤銷權的五年期限的立法目的相抵觸。

至于在先權利人撤銷權消滅后,注冊商標的使用是否需要向在先權利人支付使用費,值得討論。我國現在沒有承認取得時效制度,雖然侵犯他人在先權利的商標注冊經過五年期限其效力得以確定,在先權利人不能禁止注冊人行使自己的權利,但是,商標注冊人商業性使用他人的知識產權卻是沒有合法根據的,依照民法公平原則,仍然應當支付對價。這和根據添附制度取得所有權的一方應當向對方支付相應對價是一個道理。撤銷權五年期限的規定是為了使不穩定的法律關系(商標注冊)穩定下來,以利于經營活動。但是,任何無合法根據給他人造成損害而取得之利益,均屬不當得利,依法應當返還。因此,雖然權利人因撤銷權消滅而不能禁止注冊人使用其注冊商標,但是,仍然可以要求注冊人返還不當得利,簽訂許可使用合同。按照這一思路,劉繼鹵的繼承人與景陽崗酒廠的侵權糾紛可做如下分析:景陽崗酒廠未經許可對劉繼鹵“武松打虎”組畫第11幅進行修改并申請商標注冊,已經遠遠超過了1993年《商標法》規定的一年的爭議期,該商標注冊的效力已經確定,景陽崗酒廠使用效力確定的注冊商標屬于合法行使權利,不構成侵權行為。法院可以責令景陽崗酒廠向劉繼鹵的繼承人返還不當得利(但應受訴訟時效的限制),并引導雙方協商,簽訂著作權許可使用合同。在明確商標注冊效力確定,注冊人的使用行為是合法行為,不構成對在先權利的侵權的前提下,雙方當事人無論在法律上還是事實上,都處于平等的地位,在先權利人不能以侵權相威脅,這就為達成公平合理的使用費協議創造了條件。如果當事人協商不成,可以由法院裁決應當支付的使用費,當事人按法院確定的使用費使用即可。

我國已經有學者提出,應當承認知識產權財產使用權時效取得。。如果該文的主張能夠被立法接受,侵犯他人在先權利的注冊商標通過長期使用,符合時效取得的所有要件,即可依時效取得所使用之知識產權使用權。如此,其繼續使用他人的在先權利,就有了合法的根據,既不構成侵權,也不用再支付使用費。但是,無論按照時效取得的一般理論,還是作者的主張,時效取得的條件都比撤銷權消滅的條件嚴格得多,因此實際適用的可能性比撤銷權適用的可能性小得多。就我們所知,目前世界上還沒有一個國家明確規定了知識產權的時效取得:但是,我們認為該問題仍有研究的必要,我們也主張我國應當承認取得時效制度。取得時效制度和撤銷權制度各有自己的作用領域,不能互相替代。從解決實際問題出發考慮,目前應著力于撤銷.權制度的完善,例如商標法應當明確規定在先權利人的撤銷權消滅后,在后商標注冊人不能反對在先商標注冊人使用其商標,行使其商標權;在先商標權人不能以在先權利為依據指控在后注冊商標侵權。至于商標法是否要規定撤銷權消滅后,商標注冊人應向在先權利人返還不當得利,繼續使用需支付使用費,則是一個可選擇的問題。商標法可以明確規定,也可以不規定,由法官按照民法原理和相關制度處理。我們傾向于后者。


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