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知識產權的專有性的完善

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知識產權要獲得必要和足夠的保護,必須突破“使用”的原有含義,擴充知識產權的權利內容。在專利領域,法律賦予專利權人對其專利產品的使用、銷售權以及對于依照其專利方法直接獲得的產品的使用權、銷售權,這就意味著不僅仿冒專利的仿冒人會構成侵權,使用、銷售仿冒的專利產品的使用人、銷售人即使是合法取得專利產品也會構成侵權,這就間接地控制了仿冒專利行為的發生。為了強化對專利權人的保護,法律甚至將銷售權又做了進一步的延伸,將其擴展到進口和許諾銷售的環節,將侵權產品控制在即將進入國內市場和實際銷售之前。在商標領域也是如此,法律對于銷售侵犯商標權的商品的行為,偽造、擅自制造他人商標標識的行為,甚至銷售偽造、擅自制造他人商標標識的行為都認定為侵犯商標權。這就是說不僅假冒侵權,連僅僅銷售假冒商品、生產假冒標識、銷售假冒標識也是侵權,這也是通過間接的方式控制假冒商標行為的發生。在版權領域更是如此,由于技術的飛速進步,對作品的復制、傳播手段越來越迅速、便捷和廉價。從古代的活字印刷術、近代的蠟紙油墨印刷,到如今的激光印刷術、復印機;從傳統的書籍、報刊、電臺,到現今的數字作品、電視、互聯網,這切使得盜版也越來越迅速、便捷和廉價了。于是不得不從最徹的復制權走向更多的非復制權除了傳統的出版權(復制、銷售)、演繹權(改編、翻譯、攝制、匯編)、傳播權(表演、播放、展覽、朗通)外, TRIPS第11條規定了版權人對計算機軟件和電影作品的出租權,WCT為了應對網絡環境下知識產權保護的新問題在第8條中規定了作者的信息網絡傳播權。總之,自從知識產權制度建立以來,知識產權的權利內容已經自然地得到了擴展,這是知識產權保護的必由之路。沒有這些權利內容的擴充,是難以維護好權利人的利益的。當然也不是說權利內容越多越好,任何一個新的權利應該是權衡利弊后在必需的情況下才被納入的。
除了在權利內容上超越一般的物權性外,法律對于知識產權的保護較之一般物權保護在救濟措施、救濟方式上也有諸多特別之外。比如,權利人除了可以尋求民事司法救濟外,還有刑事措施、邊境(海關)限制甚至可以尋求行政救濟由公權力介入私權糾紛,甚至直接實施行政處罰。因為行政救濟具有便捷、高效的特點,由行政機關處理侵權糾紛有利于權利人維護權利和減少費用;除了可以適用侵犯一般財產權的司法救濟措施外,對于他人正在實施或即將實施的侵權行為(即發侵權)權利人還可以采取臨時措施,申請訴前禁令,以便及時制止其合法權益受到難以彌補的損害,因為對于知識產權的分割僅僅采取事后救濟的措施往往已經于事無補;另外,在侵權構成的主觀要件上,也有別于傳統侵僅之債,實質上是按照“物權請求權”的要件來認定的,即使不存在過錯,也構成侵權,起碼應該停止侵害。在專利領域,還有一個區別于傳統民法中共同侵權的制度一一“間接侵權”,①兩者的意思大體一致共同侵權表現為出售專利產品或用于使用專利方法的設備的一個主要零件,且明知該主要零件是為了侵權而制造的,不具備侵權以外的其他用途;或者引誘或唆使其他人侵犯專利權,都為共同侵權。②這就是突破了構成傳統共同侵權的“共同加害”的要求,更加有利于保護專利權人。總之,知識產權制度是朝著有利于保護知識產權人權利的方向加以設計的。
但是,隨著知識經濟時代的到來,在知識產權問題日益成為大家所關注焦點的過程中,國際和國內都出現了質疑現行知識產權制度的聲音,諸如“盜版有理”、“知識產權就是盜竊”、“COPY-LEFT(非版權化)”、“ COPYWRONG“等驚世駭俗的論點,其核心無非是要淡化甚至否定知識產權的專有性,其理論的極至就是要否定知識產權本身,否定已經有300多年歷史的知識產權制度,盡管有些人對此還遮遮掩掩。



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