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侵犯著作權罪的概念

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一、侵犯著作權罪的概念
侵犯著作權罪,是指以營利為目的,違反著作權法規,未經著作權人許可,復制發行其作品,錄像錄音制品,出版他人享有專有出版權的圖書、或者制作、出售假冒他人署名的美術作品,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的行為。
二、侵權著作權罪的刑事立法沿革
著作權,又稱版權,是指作者及其他著作權人對文學、藝術和科學作品所依法享有的各種專有權利的總稱①。著作權是知識產權的重要組成部分。著作權通過刑事手段來保護,在我國經歷了漫長而曲折的發展過程。1979年刑法典沒有規定侵犯著作權罪,為了保護著作權和與著作權相關的權益不受侵犯,1990年9月,我國頒布了《著作權法》。該法對侵犯著作權的行為規定了民事責任和行政責任,但無刑事責任條款,這主要是由于我國著作權法律制度建立時間不長,公眾的著作權法律意識比較薄弱,過去長期對著作權沒有進行有效的保護,無償使用他人作品已習以為常,如果對侵犯著作權的行為追究刑事責任,群眾一時恐怕難以接受,所以立法對此問題留有余地。《著作權法》的頒布實施在一定時期內確實起到了有力保護著作權的作用。但是,隨著我國文化教育事業的迅速發展,圖書音像市場進一步繁榮,出版事業的空前活躍,與此同時,為牟取非法利益,各種侵犯著作權的違法犯罪行為更加猖獗,這不但嚴重地侵害了著作權人的合法權益,也破壞了出版業的正常秩序和健康發展,在國內國際上都造成了惡劣影響。對于嚴重侵犯著作權的行為,客觀上要求應對其行為人追究刑事責任。在相關的法律出臺之前,司法部門對其是以投機倒把罪論處的。最高人民法院、最高人民檢察院于1987年11月發布的《關于依法嚴懲非法出版物的出版、印刷、發行、銷售活動的規定》中規定,有此種行為,非法經營或者非法獲利數額較大,情節嚴重的,以刑法(舊刑法)第117條規定的投機倒把罪論處。但投機倒把罪內涵模糊,對于侵犯著作權的行為如何適用這一罪名,認識不一。不少原來適用投機倒把罪的在司法實際中已不作為犯罪處理,造成這一罪名在實際中適用不力。而且,1992年10月,中國政府加入了《保護文學作品和藝術作品伯爾尼公約》和《世界版權公約》,并于1994年4月簽署了烏拉圭回合最后文件中的《知識產權協議》,這些都要求對相對嚴重的侵犯著作權的行為提供刑事保護。為了使著作權的法律保護具有完整性,并盡快與世界知識產權制接軌,全國人大常委會于1994年7月通過了《關于懲治侵犯著作權的犯罪的決定》(以下簡稱《決定》)明確了以營利為目的,具有法定侵犯著作權情形之一,違法所得的數額較大或者有其他嚴重情節的,依法追究其刑事責任。《決定》對侵犯者著作權的規定,是對刑法的重要補充,是我國新刑法頒布以前刑法對知識產權保護的具體體現,對于規范圖書、音像市場和出版事業、保護著作權的合法權益,促進文化事業的健康發展,具有重大意義。為了更有針對性地打擊侵犯著作權的犯罪行為,1997年刑法修訂時吸收了《決定》關于該罪的規定,并將其納入侵犯知識產權犯罪的范疇。

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