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假冒專利罪在司法實踐中的問題及對策建議

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一、要注意假冒他人專利與冒充專利、專利侵權的界限
這里概括為:假冒他人專利是指未經權利人同意,在自己的產品上、廣告中標明他人的專利號行為等,實際上根本沒有使用專利技術。冒充專利是指在自己的產品上、廣告中說自己擁有專利,其實我國根本不存在該專利。專利侵權是指未經他人同意使用其專利技術,也不在產品上標明的行為等。按照刑法規定,只有第一種情況情節嚴重的才構成犯罪。盡管有的冒充專利和專利侵權行為在實踐中危害很大,在刑法修改之前也不能按犯罪處理,司法解釋也不宜作擴大解釋,因為這樣做,有悖于罪刑法定原則。
例如,2001年6月4日,陽谷縣法院一審以假冒專利罪,分別判處被告單位河北省霸州怡兆有限公司罰金30萬元人民幣,被告人李某某有期徒刑兩年并處罰金10萬元人民幣。被告人被指控假冒山東陽谷玻璃工藝制品廠的專利產品———雙層藝術玻璃口杯,而事實上他們的行為只是未經許可實施他人專利的民事侵權行為,并未發生未經許可使用專利權人專利號的行為,即其自身產品并未加注專利權人專利號,不存在假冒他人專利的行為。這個案例說明了區分假冒他人專利與冒充專利、專利侵權三個不同性質問題的極端重要性。
司法實踐中,審判的假冒他人專利罪很少,每年大約5件左右,而以民事案件處理的專利侵權案件以及冒充專利的行為卻時有發生,對正常的市場秩序和專利權人的權益造成破壞,建議對這兩種行為情節嚴重的規定為犯罪。
二、假冒外國專利的問題
專利權具有嚴格的地域性,在外國獲得專利權后,未在我國獲得專利權,就不受我國法律保護,但是冒充這些專利仍然受到專利法的處罰,因為這些產品根本沒有使用外國專利,卻謊稱是利用外國專利制造的,違背了商業活動中的誠實信用原則。如果有人假冒這些專利,情節嚴重是否構成犯罪呢?我們認為不以犯罪處理為宜。因為外國專利未在我國獲專利權就不受我國法律保護。權利人可按民事案件起訴。

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