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名人商標注冊行為界定

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美國前職業籃球球星喬丹于2012年向上海市第二中級人民法院起訴,認為喬丹體育股份有限公司、上海百仞貿易有限公司未經其許可使用其姓名“喬丹”,侵犯其姓名權,請求法院判決被告停止侵權行為并賠償損失。但是在我國,以名人姓名注冊商標已經成為商品宣傳的必要手段之一。但是,在法律為對其有極為明確的規定時,未經本人同意即將其姓名注冊為商標應該構成侵權行為。
(一)姓名權的財產利益
公民享有姓名權,有權決定、使用和依照規定改變自己的姓名,禁止他人干涉、盜用、冒用。姓名使用包括積極行使:在自己的物品、作品上標示自己的姓名,作為權利主體的標志;在特定場合使用姓名,以區別于其他社會成員。消極行使:在作品上不署名;為特定行為后,拒絕透漏自己的姓名。我國在法律中保護的是姓名權中最基本最主要的利益——精神利益。事實上,姓名權在實際生活中還會體現一種財產利益,例如發表作品可以賺取稿費等,而更多的是體現在名人姓名可以帶來的經濟效益上。在西方,姓名商品化已經產業化,指姓名的擁有者通過授權許可他人以商業目的利用自己的姓名獲取價金,被授權使用人也從使用活動中獲取商業上的利益。姓名作為區別于其他社會個體的符號,只有在與人格結合共同為商業所用時才體現財產利益。
誠如一位臺灣地區學者所言:“單純之姓名,并非財產權。一人進入商界后,其姓名與名譽即代表其商號與人格,姓名之物質成分與姓名之精神價值之和,構成獨立之商業價值。”隨著商品經濟的發展,面對姓名權的商品化,用傳統民法理論解釋難免理論不周延性的尷尬局面,從而導致社會經濟生活出現了“法的空白狀態”。名人通過勞動賦予其姓名可以帶來經濟效益的價值,但是商業使用的不適當所帶來的負面評價所損害的是名人的精神利益,因此即使是出于保護姓名權的核心利益——精神利益,也應該在立法時對財產利益納入考慮范圍,故而我國立法應該并行保護姓名權的財產利益。
(二)姓名權屬于商標法保護的在先權利
我國商標法中規定,申請注冊的商標,應當有顯著特征,便于識別,并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利,也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。但并未對在先權利作出明確界定。
《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》明確指出,要正確理解和適用商標法第三十一條關于“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”的概括性規定。人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現有的在先權利時,對于商標法已有特別規定的在先權利,按照商標法的特別規定予以保護;商標法雖無特別規定,但根據民法通則和其他法律的規定屬于應予保護的合法權益的,應當根據該概括性規定給予保護。由于《商標法》的其他條款對于在先商標權利保護問題已經做了相應的規定,所以在先權利是指在爭議商標申請注冊日之前已經取得的,除商標權以外的其他權利,包括商號權,著作權,外觀設計專利權,姓名權,肖像權等。雖然姓名權在《商標法》中并未明確規定,但根據該意見的立法意圖,應對在先權利做擴張解釋。我國《民法通則》中規定,公民享有姓名權,有權決定、使用和依照規定改變自己的姓名,禁止他人干涉、盜用、假冒。故而應將姓名權列入在先權利范圍予以保護。

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