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著作權與其他相關權利

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(一)著作權與專利權

著作權與專利權同屬于知識產權,因而它們的標的都是無形的思想的表達,同屬無形財產,但兩者也有區別。

1.標的表現形式不同

著作權并不保護作品中所體現的思想,而僅保護特定的表達形式;專利權所保護的是專利人發明創造的思想本身。

2,獨占、排他性不同

著作權的獨占性、排他性較弱,只要作品是作者獨立創作而不存在抄襲、剽竊的現象,就算與別人的作品有相同或相類似的思想內容,也同樣可以取得著作權。換言之,著作權所保護的作品只要求其是“獨創”的,而不要求其是“首創”的;而專利權強調必須是“前所未有的”,即應具備新穎性的特征,如果一項發明創造已經獲得專利權,即使另一發明人完全獨立地做出同樣的發明,也不能獲得專利權保護。因此,專利權所保護的發明創造必須是“首創”的,而不僅僅是“獨創”的。

3.權利產生的方式不同

正因為著作權制度允許獨創完成作品的多個著作權的存在,所以作品一經創作完成就可自動享有著作權保護,而不需要進行登記或審核批準;而專利權只賦予一個人獨占某項權利,排除其他相同或近似的智力創造性成果再享有同樣權利的可能,所以必須依法由專利主管機構對專利申請人的申請和發明結果進行審查之后依法定程序授予。

4.權利的保護期限不同

著作權保護期限相對較長。在我國,著作權的人格權保護是沒有期限限制的,而發表權、使用權和獲得報酬權等財產權的保護期則是作者終身及死后50年;在法人或其他組織視為作者的情況下,則為作品首次發表后50年,但白創作完成后50年未發表的,不再保護、而專利權的保護期限則較短,發明專利的保護期限為20年,外觀設計和實用新型的保護期限為10年。

(二)著作權與商標權

如同著作權與專利權的關系,作為知識產權范疇的商標權與著作權都是智力創造的成果,但兩者又有著明顯的不同,主要表現為如下方面。

1.取得保護的條件不同

享有著作權的作品只要是作者獨立完成的,就算存在有相同或類似的作品,也不影響著作權的保護;而商標權的客體則要具有顯著性的特點,如果商標標識與已經注冊的同類商品或類似商品的商標相同或近似的話,則不能取得專用權。

2.權利產生的方式不同

著作權是作品創作完成后自動取得的,而商標權的取得必須經過專門機構注冊、登記并公告。

值得注意的是,著作權和商標權在一定情況下還可能發生交叉關系,一件商標設計圖案可以作為商標得到商標法的保護,同樣也可以構成一件藝術作品受到著作權法的保護:如果未經他人同意而使用他人的作品作為商標標識的話,則應根據著作權法的規定追究侵權人的責任。


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