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未注冊商標與已注冊商標的區別

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一、未注冊商標的概念及其與注冊商標的區別
未注冊商標,即未經商標局核準注冊,沒有取得商標專有權的商標。未注冊商標屬于商標的一種,與注冊商標一樣,也是由文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色的組合或上述要素的組合構成,也須具有“顯著特征便于識別,并不得與他人在先取得的合法權利相沖突”。但是,二者的區別也是非常顯著的。表現在:
1.法律地位不同。注冊商標享有專用權,受商標法的保護,具有獨占性排他性,商標權人可在法律范圍內穩定地使用自己的商標,若注冊商標專用權被他人侵犯,可及時請求法律或工商行政管理機關予以救濟。而未注冊商標則沒有專用權,很多情況下不受商標法的保護(未注冊的馳名商標除外),不具有獨占性他人使用也難以認定為侵權行為,處于一種不穩定的狀態中,且隨時都可能因與他人的注冊商標相同或近似,而被作為侵權行為處理。
2.公眾的感受不同。我國《商標法實施細則》第二十六條規定:“使用注冊商標應當注名注冊商標字樣或者標明注冊標記或圈R。在商品上不便標明的應當在商品包裝或者說明書以及其他附著物上標明。”由于公眾在心理上信賴上述字樣或標記,易使公眾信任注冊商標的商品,從而有利于拓寬商品的銷售渠道。而未注冊商標因不能加注上述字樣或標記,故公眾對未注冊商標的商品從心理上缺乏認同感,不利于商品的銷售。
3.宣傳的效果不同。注冊商標的排他性,使其在注冊范圍內對自身進行的宣傳,會提高商標的信譽,強化公眾的識記、識別意識。未注冊商標不僅難以達到上述效果,還可能因宣傳反被他人“搶注”,而陷入被“搶注”者控告未注冊商標使用人侵權的尷尬境地。
二、各國對未注冊商標的法律保護
綜觀各國商標立法,取得商標專用權的途徑主要有三種:
一是以美國為代表的先使用原則,即商標專用權授予最先使用這一商標的主體,而不論其是否先申請注冊。首先使用商標的人可在法定時間內對已注冊的相同商標提出異議,要求將其撤銷。超過法定期限先登記注冊的人就取得商標權。采用此種立法例的國家目前只有美國、菲律賓等少數國家。如美國法規定,只有已使用的商標才可以注冊,未使用的商標不得注冊。注冊后連續兩年不使用,視為自動放棄注冊。但注冊不產生商標權。商標注冊后,他人可在5年內提出異議;期限屆滿,假若注冊人使用在后,也能獲得商標權;先使用人再提出異議就無效了。
二是以英國為代表的商標注冊原則,使用和注冊這兩種途徑均可獲得商標專用權。這樣,對于同一商標就可能出現兩個商標權人:一是商標的先使用人;二是注冊人。法律允許先使用人和注冊人同時使用該項商標。按英國商標法的規定,商標的注冊人無權阻止首先使用該商標的人繼續使用其商標。商標的先使用人的權利受到一定的限制,只限于自己使用,或者連同商標與企業一起轉讓,不得單獨轉讓商標。
三是先申請原則,即申請注冊取得商標專用權,且誰先向商標局提出注冊申請,商標專用權即授予誰。先申請原則是世界上多數國家采取的做法,如德國、日本。
我國商標法也采用此原則,該法規定:“以相同或近似的商標申請注冊的,初步審定并公告申請在先的商標。”實行商標注冊先申請原則的國家,又分為自愿注冊原則與全面注冊原則。前者是指商標使用人是否申請商標注冊,完全取決于自己的意愿,此原則下,注冊商標與未注冊商標在市場上會同時存在與流通;后者又稱為強制注冊,即凡是使用商標的都須注冊,未注冊的商標一律禁止使用。

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