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建立知識產權懲罰賠償的適用條件

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主張適用懲罰性賠償,并非是置公平原則于不顧,無原則地放大權利人的利益。如果不設定必要的限制條件,濫用懲罰性賠償原則,必將導致權利人利用這一原則獲取不當利益,進而違背懲罰性賠償原則的初衷。從我國知識產權司法保護的現狀來看,筆者認為在知識產權領域適用懲罰性賠償的條件應當包括以下幾方面:
(1)侵權人的主觀狀態為故意
在適用懲罰性賠償時,當事人的主觀狀態無論對懲罰性賠償的成立還是對最終賠償數額的確定都具有十分重要的意義。懲罰性賠償責任的目的不僅僅是對被侵權人的補償,更在于對侵權人的懲戒,因此適用懲罰性賠償責任的范圍應當嚴格限定在那些故意侵權且情節嚴重的侵權人。在知識產權領域,侵權人承擔補償性賠償責任的前提,不以侵權人故意為必要條件,過失情況下侵權也可能承擔補償性賠償責任。但是,只有當侵權行為達到一定的嚴重程度,才能適用懲罰性賠償,一般侵權行為不宜適用懲罰性賠償。之所以有這種考慮,出發點是想盡量避免權利人依賴知識產權維權獲取不當利益。要判斷被告行為是否超過了社會容忍的程度,必須結合被告的主觀心理狀態綜合考察。如果被告存在邪惡動機且實施了詐欺行為,或被告濫用權利且由于故意或重大疏忽而不計后果、輕率或有意識地不顧他人權利和安全的行為,均屬于適用懲罰性賠償的情形。
吳漢東教授建議,加大對專利權的保護力度,考慮設置故意侵犯專利權的懲罰性賠償制度。對于故意侵權,且經過權利人警告、有關部門采取處理措施之后,仍繼續進行侵權行為的,可以適用懲罰性賠償制度。吳漢東教授在《專利法修訂建議稿及說明》中提出故意侵權是適用懲罰性賠償的條件。“故意侵犯專利權或實用新型權,在人民法院采取訴前禁令、專利行政部門責令停止侵權行為或經權利人以書面通知方式要求停止侵權后,仍然不停止侵權行為的,在第七十一條確定的賠償數額的二倍至三倍之間決定賠償的數額”。除了這種一開始就故意侵權的情形外,對于開始不是故意侵權,但得知自己實施專利的行為侵權后,不停止侵權行為的,也同樣可以按故意侵權適用懲罰性賠償。“起先不是故意侵權,但在人民法院采取訴前禁令、專利行政部門責令停止侵權行為或經權利人以書面通知方式要求停止侵權后,仍然不停止侵權行為的,對訴前禁令、專利行政部門責令決定或權利人書面通知后的侵權行為適用前款規定”。
重大過失是否應當成為懲罰性賠償的適用要件存在較大爭議。英美法系國家的觀點認為只要存在欺詐、惡意、壓制或者任意的、輕率的、惡劣的行為,即可適用懲罰性賠償。筆者認為,追究重大過失行為人的懲罰性賠償責任,過于嚴格,過猶不及,不利于防范知識產權濫用行為,因此只能對故意侵權適用。
(2)侵權行為已經給權利人造成實際損害
損害后果的客觀存在,是承擔侵權賠償責任的前提,補償性賠償如此,懲罰性賠償也不例外。依據我國傳統民法理論,損害事實的存在是民事侵權的構成要件。這一構成要件,在我國學者一般都能接受。對于現實損害是否構成懲罰性賠償的要件之一,美國一直存有爭論。美國多數法院認為,除非原告能夠證明其遭受的現實損害,原告不得請求懲罰性賠償。但也有些州的法院認為,只要原告能夠證明被告違反法定義務即可。筆者認為,懲罰性賠償的適用條件應當從嚴掌握,如果存在侵權,損害后果尚未實際發生,這樣的侵權情節應屬較輕情節,較輕情節的侵權行為是不宜使用懲罰性賠償的,否則該重則重、該輕則輕的差異化處理思路就難以體現。因此,實際損害的存在應當是懲罰性賠償的要件之一。
(3)因果關系
侵權行為法上的因果關系是指違法行為與損害結果之間的客觀聯系,即特定的損害事實是否是行為人的行為必然引起的結果。只有當二者間存在因果關系時,行為人才應承擔相應的民事責任。因果關系是復雜多變的,往往一個損害后果的出現是由多個原因引起的,可能既有主要原因與次要原因,也包括直接原因與間接原因。就知識產權侵權案件來說,因果關系要件,在請求補償性損害賠償的案件中,被害人只要證明損害的發生是被告行為的結果即可。筆者認為,在請求懲罰性賠償的案件中,因果關系要件應當具有更為嚴格的內容,因為此前已經論述,懲罰性賠償的適用須以侵權人故意為要件。因此,作為權利人,在證明因果關系的要件時,不僅要證明損害與侵權行為之間有因果關系,而且要證明侵權人在實施侵權行為時存在故意的心理狀態。
(4)懲罰性賠償必須依附于補償性賠償而存在
懲罰性賠償不是獨立的請求權,必須依附于補償性損害賠償。侵權人只有具備承擔侵權賠償責任的一般要件后,再達到懲罰性賠償適用條件,才能最終適用懲罰性賠償。因此,補償性賠償是懲罰性賠償的前提。無論是外國的立法例還是我國的立法例,懲罰性賠償的適用、數額,往往都要參照補償性賠償或者以其作為基數。

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