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申請商標注冊時,不要忘了作者

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商標?誰的權利?
作為產品原產地標記的商標與在市場上引入特定商品和服務的企業家或公司相關。
在專利局注冊商標可以使企業家保護自己的權利,并帶有顯著性標志。商標旁邊是向消費者發出的信號,表明該商標已經注冊,所提供商品或服務的生產者有權使用。
但是,當看到一個單詞或單詞形象商標時,我們是否想知道實際上誰擁有使用它的專有權?
申請人幾乎不是商標的創造者,更常見的是從圖形設計工作室獲得徽標,還是從提供商那里購買徽標?文件存儲庫(例如– Shutterstock)。這種購買并不意味著獲得商標表示形式的實質性版權。
因此,可能發生商標注冊違反商標創建者(例如創建徽標的圖形設計師)的版權的情況。如果注冊之前沒有創造者將實質版權轉讓給申請人,就會發生這種情況。每個商標(一個單詞或一個徽標)在版權和鄰接權法[1]的含義下都可以視為一件作品,而所申請的商標是否構成一件作品以及申請人是否是有權其代表形式不依職權進行審查。
什么可以被視為作品?
《版權和鄰接權法》將某作品定義為?是否以任何形式確立的具有獨立性質的創造性活動的任何表現形式,而不論其價值,目的或表現形式?(第1條)。因此,版權客體是一項活動的結果,即使在最小程度上也不同于同一類活動的其他結果,因此,它具有新穎性[2]。根據歐洲聯盟法院的判決,一件作品是一個人自己的創造性活動的結果[3]。
那么什么樣的商標可以同時滿足被視為作品的前提?即,對于創作者而言主觀上是新的商標[4]。它可以是文字標記,字形標記或任何其他非常規標記。
權利沖突
提交商標申請,該申請同時是另一創作者的作品,例如由圖形設計者在委托下創建的,而沒有將圖形作品的權利轉讓給申請人,則將導致權利沖突。通過獲得商標的保護權,當事方獲得將商標用于商業或專業目的的專有權。根據《版權法》,作品的創作者有權使用該作品并在所有剝削領域中對其進行管理,并且還有權收取使用費。
根據《工業產權法》 [5],如果商標的使用會侵犯第三方的個人或物質權利,則不得授予商標保護權(第1321條第1款第1點)。換句話說,商標申請可能會侵犯創作者對構成該商標的作品的權利。
商標注冊導致其個人或物質權利(包括版權)受到侵犯的每一方均有權對此類商標申請提出異議。
申請人應如何保護自己?
如果已經從圖形設計師那里獲得了作為申請主題的商標,那么換句話說?申請人不是商標表達形式的作者嗎?在提出商標注冊申請之前,應采取必要步驟,通過將實質性版權分配給商標來規范所有與版權有關的法律問題。這可以通過簽署權利轉讓協議或許可協議來完成。這種協議應以書面形式在無效的痛苦下達成。
申請人獲得實質性版權并不構成個人版權的轉移,這仍然是創作者的財產。
反對商標申請的創造者(圖形設計師)必須證明商標注冊會違反獲取保護權的法定要求。舉證責任由創作者承擔,這意味著圖形設計師將必須提供證據證明他是構成商標的作品的作者,并且申請人是在非法使用該商標。
由于侵犯版權而提出異議,確保自己免受拒絕授予保護的最好,最有效的方法是就轉讓該申請所附的實質性版權達成協議。
并非在每種情況下都會提出此類異議,并非總是需要通過提出協議來證明自己的權利是正當的,但是,毫無疑問的是,與創建者簽署此類協議是明智的,因此可以方便地使用,如有需要。

標簽:舟山 百色 文山 武威 盤錦 普洱 楚雄 北海

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