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著作權的公證取證

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司法實踐中,權利人為證明侵犯著作權行為而進行取證工作比較困難,取得的證據還要防止因難以證明來源于侵權人而被否定。因此,出現了對銷售侵權復制品等侵權行為公證取證的取證方式。
所謂公證取證,是指權利人請公證處的公證人員現場取得證明侵權人實施發行、銷售侵權物品證據的取證形式。由于計算機程序容易被復制和刪除的特點,在計算機軟件侵權案件中權利人經常采取這種取證形式。一般認為,公證人員在現場對當事人的取證活動進行公證,屬于公證暫行條例規定的“保全證據”的情形。問題是,公證人員如果在公證過程中表明身份,則侵權人不可能現場銷售侵權物品,不能取得侵權的證據;而如果不表明身份,則被告往往提出這種公證不具有保全證據的法律效力。對保全證據的程序和要求,公證暫行條例和其他有關公證的法律法規乃至規章均無明確規定,民事訴訟法和我院的司法解釋以往也沒有明確的規定。
考慮到著作權和其他知識產權案件取證的難度,以及目前知識產權保護力度仍有不足的實際情況,最高人民法院著作權法司法解釋規定,當事人自行或者委托他人購買侵權復制品而取得的實物、發票等,可以作為證據。公證人員在未向涉嫌侵權的一方當事人表明身份的情況下,如實對另一方當事人按照前款規定的方式取得的證據和取證過程出具的公證書,應當作為證據。但有相反的證據除外。這樣規定下來,就解決了公證取證效力不明確的問題,對人民法院依法審查證據的合法性問題,將會發生積極的作用。對于欺詐、脅迫、利誘等不當方式取證無效問題,應當適用最高人民法院關于民事訴訟證據若干規定第六十八條“以侵害他人合法權益或者違反法律禁止性規定的方法取得的證據,不能作為認定案件事實的依據”的規定不予采信。

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