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中國在裁定懲罰性賠償中故意侵犯商標,商業秘密和專利的標準

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近年來,中國表現出其執法意愿,決心制止故意侵犯知識產權的行為。針對故意侵權的懲罰性賠償已逐漸出現在中國法律,司法指導和案件慣例中。
中國2013年版的《商標法》是中國知識產權法中首次引入針對故意商標侵權的懲罰性賠償條款,允許原告追回商標所有者的損失或侵權人的利潤的三倍之多。然后,2019年版的《商標法》進一步將懲罰性賠償提高了五倍,而中國的《反不正當競爭法》(AUCL)(2019年版)也針對故意的商業秘密盜用引入了五倍的懲罰性賠償。
無論是商標法律,也不是反不正當競爭法規定任性的定義。2020年4月,北京市高級人民法院發布了《關于確定知識產權侵權和不正當競爭案件的損害賠償和適用法定賠償標準的指南》(《北京法院指南》),其中第15條闡明了商標侵權行為。或在以下情況下認為商業秘密盜用是故意的:
在作出有效判決后,被告或其控股股東或法定代表人重復或以變相方式重復相同的侵權活動或不正當競爭活動;
被告人或其控股股東或法定代表人,在知識產權人屢次警告或政府部門予以處罰后,繼續從事侵權活動或不正當競爭活動;
偽造原告的注冊商標;
隨意搶占原告馳名商標的聲譽,或者搶占原告馳名商標;
被告在相同或相似的商品上使用原告的馳名商標;
原告與被告有勞動或雇傭關系,或具有代理,許可,分配,合作關系,或已進行談判,并且被告了解原告的知識產權;
被告有掩蓋被告侵權行為,偽造或銷毀侵權證據等行為;要么
被告拒絕服從法院的禁令。
《北京法院指南》中的此類規定與中國法院最近的司法慣例相一致。2019年9月,上海法院判處商標模仿者三倍的懲罰性賠償。法院認為被告的侵權行為是故意的,因為:(1)被告使用的徽標與原告的注冊商標相同。在相同的產品上;(2)被告于2012年與原告達成和解協議,承諾停止侵權行為,但于2016年被恢復侵權活動。2019年12月,重慶法院針對故意盜用商業秘密判處三倍賠償,認為被告知道他們出售的機密材料是原告的商業秘密,但他們的行為仍然違反了商業秘密。
中國現在正在修改《專利法》,提議對故意的專利侵權行為給予懲罰性賠償。但是,被告是否故意侵犯專利的問題更為復雜。律師,法官和學者之間存在關于什么是“故意的”專利侵權的辯論。
最高人民法院知識產權法庭副庭長周翔法官最近在媒體上表示,最高人民法院正在評估確定專利侵權意愿的標準。他說,一家公司通常會通過“中止”信收到指控該公司侵犯特定專利的實際通知,但對所涉專利的這種實際了解不會自動使被告承擔“故意”侵權的責任。在被指控侵犯專利后,被告有責任進行盡職調查以確定其是否在侵犯專利。如果某人進行了應有的謹慎(例如,調查專利的范圍,或就侵權問題征求有資格的法律顧問的意見),并且本著誠意。

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